Головна Сервіси для юристів ... База рішень" Протокол " Постанова ВССУ від 21.02.2024 року у справі №757/16432/21-ц Постанова ВССУ від 21.02.2024 року у справі №757/1...
print
Друк
search Пошук

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

вищий спеціалізований суд україни з розгляду цивільних і кримінальних справ ( ВССУ )

Історія справи

Постанова ВССУ від 21.02.2024 року у справі №757/16432/21-ц

Державний герб України

Постанова

Іменем України

21 лютого 2024 року

м. Київ

справа № 757/16432/21-ц

провадження № 61-17821св23

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І. (суддя-доповідач), суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Краснощокова Є. В., Русинчука М. М.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідач - акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»,,

третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінілон»,

розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційні скарги акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», яка підписана представником Гайдамащуком Олександром Володимировичем, на рішення Печерського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року в складі судді: Новака Р. В. та постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в складі колегії суддів: Слюсар Т. А., Білич І. М., Березовенко Р. В. та ОСОБА_1, яка підписана представником ОСОБА_3, на постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в складі колегії суддів: Слюсар Т. А., Білич І. М.,

Історія справи

Короткий зміст позову

У березні 2021 року ОСОБА_1 звернулася з позовом до акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі - АТ КБ «ПриватБанк». банк) про захист прав споживачів, розірвання депозитних договорів та стягнення коштів.

Позов мотивований тим, що 20 вересня 2007 року між позивачкою та АТ КБ «ПриватБанк» було укладено депозитний договір № SAMDN47000700181241. На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_1 було внесено 8 000,00 грн. 20 грудня 2010 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» було укладено депозитний договір № SAMDN27000713376222.

На виконання цього договору, на рахунок № НОМЕР_2 було внесено 2 000,00 дол. США. 31 серпня 2011 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» було укладено депозитний договір № SAMDN18000719286065.

На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_3 було внесено 100 000,00 грн. 05 березня 2012 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» було укладено депозитний договір № SAMDN01000724122640.

На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_4 було внесено 15 000,00 дол. США.

Навесні 2014 року, у зв`язку із припиненням функціонування банківських відділень відповідача на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки позивача було безпідставно заблоковано відповідачем. Нарахування відсотків було припинено.

24 березня 2021 року в банку отримано заяву ОСОБА_1 від 21 березня 2021 року про розірвання зазначених вище депозитних договорів, видачу вкладів та відсотків. Станом на 30 березня 2021 року, зазначені вимоги відповідачем були невиконані. Тому позивачка звернулася з цим позовом.

ОСОБА_1 , з урахуванням заяв про зміну предмету позову та зміну розміру позовних вимог, просила:

розірвати депозитний договір № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та стягнути з АТ КБ «ПриватБанк» на користь позивача за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року залишок коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , у сумі 189 563,42 грн;

розірвати депозитний договір № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року та стягнути з АТ КБ «ПриватБанк» на користь позивача за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року: 2 000,00 дол. США - сума вкладу; 1 483,42 дол США. - ненараховані відсотки: з 21 лютого 2014 року по 30 листопада 2022 року; 100,60 дол. США - 3 % річних за період з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року;

розірвати депозитний договір № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року та стягнути з АТ КБ «ПриватБанк» на користь позивача за договором № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року: 15 388,07 дол. США - сума вкладу; 11 363,35 дол США - ненараховані відсотки: з 07 березня 2014 року по 30 листопада 2022 року.

Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року:

позов ОСОБА_1 до АТ КБ «ПриватБанк», про захист прав споживачів, розірвання депозитних договорів та стягнення коштів задоволено;

стягнуто з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 , за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року залишок коштів на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , у сумі 189 563,42 грн. Задоволено позовні вимоги, в частині розірвання договору за рішенням суду, та визнано депозитний договір № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року розірваними з 23 березня 2023 року;

стягнуто з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 , за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року: 2 000,00 дол США суми вкладу; 1 483,42 дол. США ненарахованих відсотків за період: з 21 лютого 2014 року по 30 листопада 2022 року; 100,60 дол. США, у вигляді 3 % річних за період: з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року;

задоволено позовні вимоги, в частині розірвання договору за рішенням суду, та вважати депозитний договір № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року розірваними з 23 березня 2023 року;

стягнуто з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 , за договором № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року: 15 388,07 дол США суми вкладу; 11 363,35 дол. США ненарахованих відсотків за період: з 07 березня 2014 року по 30 листопада 2022 року;

задоволено позовні вимоги, в частині розірвання договору за рішенням суду, та визнано депозитний договір № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року розірваними з 23 березня 2023 року.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що:

з наведених обставин справи вбачається, що між сторонами укладено договори банківського вкладу з умовою автоматичної пролонгації на той же строк. Беззаперечним доказом того, що Позивач є клієнтом банку та має в ньому депозитні рахунки, окрім депозитних договорів та квитанцій про внесення коштів на рахунки, є надані банком Витяг та Довідка. Зміст Витягу та Довідки підтверджує факт існування зазначених у позові рахунків Позивача та обчислення на них коштів;

відповідач не заперечував факту існування договорів між сторонами;

стосовно посилань відповідача на те, що АТ КБ «ПриватБанк» не несе зобов`язань за спірними договорами, оскільки уклав з ТОВ «ФК «Фінілон» договір про переведення боргу, то слід зазначити наступне. Відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Тому посилання відповідача про відсутність заперечень позивача щодо переведення боргу та взагалі можливості укладення договору переведення боргу у такий спосіб суперечить вимогам чинного законодавства;

наявність договірних зобов`язань, факт внесення грошових коштів позивачем підтверджується наданими суду доказами, а саме договорами, банківськими квитанціями та Витягом, наданим банком, електронним додатком;

твердження відповідача про те, що договори є розірваними з моменту звернення Позивача до банку з заявою від 21 березня 2014 року, суд відхиляє, як безпідставні, адже дана заява не відповідає вимогам встановленим для її оформлення Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими Постановою Правління НБУ № 267 від 14 липня 2006 року, відповідно до яких запит фізичної особи - клієнта банку має бути підписаний цією особою. Її підпис має бути засвідчений підписом керівника банку або нотаріально. Підтвердженням факту припинення дії договору внаслідок його розірвання має бути саме виплата позивачеві всієї суми вкладу разом з процентами в день звернення позивача із відповідною заявою, що належать до сплати відповідно до умов договорів, чого відповідачем здійснено не було. У судовому порядку до цього зазначені договори також не розривалися, а добровільне їх розірвання так і не відбулось, адже відповідачем не були виконані передумови розірвання депозитних договорів. Тому вимога Позивача про розірвання договору за рішенням суду є обґрунтованою та законною.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Постановою Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року:

апеляційну скаргу адвоката Гайдамащука О. В. в інтересах АТ КБ «ПриватБанк» задоволено частково;

рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 березня 2023 року скасовано та ухвалено по справі нове судове рішення про часткове задоволення позову ОСОБА_1 ;

стягнуто з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року суму вкладу у розмірі 8 000,00 грн та ненараховані відсотки за період з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року, в сумі 8 095,56 грн;

стягнуто з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року 2 000,00 дол. США суми вкладу, 1 207,23 дол. США ненарахованих відсотків за період з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року та 100,60 дол. США, у вигляді 3 % річних за період з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року;

у задоволенні позову в іншій частині відмовлено;

вирішено питання про розподіл судових витрат.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що:

21 березня 2021 року ОСОБА_1 подала голові правління АТ КБ «ПриватБанк» заяву, в якій просила розірвати, зокрема договори № SAMDN47000700181241, № SAMDN27000713376222 та видати належні їй кошти (депозитні вклади) й нараховані по ним відсотки (а. с. 14). Вказану заяву було отримано банком за довіреністю 24 березня 2021 року (а. с. 16). Задовольняючи заявлений по справі позов з урахуванням уточнень, районний суд виходив з того, що депозитні договори не розірвані, а тому припинення нарахування та виплата позивачу відсотків за депозитами, починаючи з березня 2014 року є істотним порушення договору, а вимоги про стягнення сум вкладів з відсотками - доведеними. Між тим, такі висновки районного суду колегія суддів є поспішними та необґрунтованими;

у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 вересня 2021 року в справі № 727/898/19 (провадження № 61-7157св20) зазначено, що у цивільному законодавстві закріплено конструкцію «розірвання договору» (статті 651 - 654 ЦК України). Вона охоплює собою розірвання договору: за згодою (домовленістю) сторін; за рішенням суду; внаслідок односторонньої відмови від договору. У спеціальних нормах ЦК України досить часто використовується формулювання «відмова від договору» (наприклад, у статтях 665, 739, 766, 782). Односторонню відмову від договору в тих випадках, коли вона допускається законом або договором, слід кваліфікувати як односторонній правочин, оскільки вона є волевиявленням особи, спеціально спрямованим на припинення цивільних прав та обов`язків;

у частині першій статті 1075 ЦК України визначено, що договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Відповідно до пункту 6 вказаного договору № SAMDN47000700181241 банківського вкладу, сторони мають право достроково розірвати даний договір у відповідності до діючого законодавства, попередивши про це іншу сторону за два банківських дня до дати розірвання договору. При поверненні вкладу за ініціативою клієнта, клієнту повертається сума вкладу й виплачуються відсотки за не повний строк вкладу. У договорі банківського вкладу № SAMDN27000713376222 відсутня домовленість сторін про дострокове розірвання договору, проте указане питання врегульовано положеннями матеріального права. Право клієнта банку на розірвання договору банківського рахунку в односторонньому порядку безумовне. Договір вважається розірваним через два банківські дні після отримання від кредитора відповідної заяви про закриття рахунку. Отже, законодавець пов`язує розірвання договору банківського вкладу з дати звернення вкладника банку з заявою про це. З огляду на вказане, укладені між сторонами договори банківського вкладу розірвано до звернення ОСОБА_1 до суду з вказаним позовом відповідно до умов договору через два банківські дні з дати отримання відповідачем заяви, тобто 27 березня 2021 року, а тому вимоги позивача про наявність правових підстав до розірвання договорів у судовому порядку є такими, що не ґрунтуються на положеннях матеріального права;

щодо вимог про стягнення суми вкладу, ненарахованих відсотків та 3 % річних, по депозитам № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року апеляційний суд вказав, що у випадку звернення вкладника із заявою про повернення вкладу, договір є відповідно розірваним, у зв`язку з чим договірні зобов`язання, у тому числі і з виплати процентів, припиняються. Виплата встановлених статтями 1061 1070 ЦК України процентів поширюється лише на період дії договорів вкладу та після припинення таких договорів вказані проценти не нараховуються. Отже, районний суд правильно зазначив, що з банку підлягають стягненню сума вкладу та відсотки, однак задовольняючи вимоги в повному обсязі не врахував, що договори банківського вкладу були розірвані 27 березня 2021 року. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (частина друга статті 625 ЦК України). Убачається, що позивачка за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року у заяві про збільшення позовних вимог, діючи через представника, просила стягнути суму боргу за вкладом у розмірі 189 563,42 грн, посилалася на письмові пояснення відповідача від 22 грудня 2021 року (а. с. 62). Разом з тим, у справі відсутні пояснення представника відповідача якими обґрунтовано зміст збільшених позовних вимог та встановлено обов`язок банку за депозитним вкладом позивачки, в сумі 8000 грн, сплатити залишок у розмірі 189 563,42 грн. Не долучено до справи й відповідно розрахунку, яким було б підтверджено правомірність указаних нарахувань. Позивачка не обґрунтувала та не надала розрахунок, у зв`язку з чим відбулося таке збільшення, враховуючи той факт, що, звертаючись у суд із позовом, було заявлено вимогу про стягнення 8 000 грн вкладу, ненараховані відсотки в розмірі 8 104,93 грн та 1,32 грн 3 % річних. Оскільки банк не виплатив позивачці суми депозитів, колегія суддів дійшла до висновку про наявність підстав для стягнення з банку на користь позивачки 8000 грн вкладу за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та ненараховані відсотки з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року, що становить 8 095,56 грн (8000 х 14,25%/365 х 2592).

в уточненій заяві відсутні вимоги про стягнення 3 % річних за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, а тому правових підстав до їх нарахування немає. Підлягають стягненню з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_2 й кошти за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, а саме: 2 000 дол. США сума вкладу, 1 207, 23 дол. США. (2 000 х 8,5 %/365 х 2592) ненарахованих відсотків за період: з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року; 100,60 дол. США, у вигляді 3 % річних за період: з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року;

до справи позивачкою долучено копії правочинів - договорів банківського вкладу № SAMDN47000700181241 та № SAMDN27000713376222, чинність яких представником відповідача під час розгляду справи районним судом не оспорював ся (а. с. 42), у зв`язку з чим колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги про недоведеність факту укладення між сторонами зазначених правочинів;

стосовно вимог, заявлених у відповідності договору банківського вкладу № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року, то колегія суддів не знаходить підстав до їх вирішення, оскільки такий договір відсутній у матеріалах справи. Позивачкою та її представником копію чи оригінал вказаного правочину не надано. Отже, предмет спору - договір банківського вкладу № SAMDN80000733627925, підтвердженням укладення якого та його чинності може бути сам договір чи його копія, до справи не долучено. З огляду на викладене, долучена відповідачем до справи довідка, видана на ім`я представника позивачки про те, яка відсоткова ставка була встановлена умовами договору станом на 06 березня 2013 року у відсутність самого предмета спору не може бути визнана належним доказом по справі;

розглядаючи спір, суд першої інстанції не визначився із заявленими позовними вимогами та характером спірних правовідносин, в результаті чого ухвалив рішення, яке не відповідає вимогам матеріального та процесуального права, а тому відповідно до положень статті 376 ЦПК України рішення підлягає скасуванню з ухваленням по справі нового судового рішення про часткове задоволення позову й стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 за договором банківського вкладу № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року 8 000,00 грн вкладу та ненараховані відсотки з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року у сумі 8 095,56 грн, а також за договором банківського вкладу № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року 2 000,00 дол. США сум вкладу, 1 207,23 дол. США (2 000 х 8,5 %/365 х 2592) ненарахованих відсотків за період з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року та 100,60 дол США, у вигляді 3 % річних за період з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року. У іншій частині позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Аргументи учасників справи

У грудні 2023 року АТ КБ «ПриватБанк» засобами поштового зв`язку подало касаційну скаргу, яка підписана представником Гайдамащуком О. В., на рішення Печерського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року та постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року (повне судове рішення складено 23 листопада 2023 року), в якій просило:

скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 березня 2023 року та постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в частині задоволених позовних вимог та ухвалити в цій частині нове рішення про відмову у задоволенні позову;

виключити з мотивувальної частини постанови Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року посилання на нікчемність договору про переведення боргу б/н від 17 листопада 2014 року, який укладений між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ ФК «Фінілон»;

вирішити питання про розподіл судових витрат.

Касаційна скарга мотивована тим, що:

позивачем не було надано а ні оригіналів договорів, а ні оригіналів квитанцій (копій квитанцій також не надано), а ні будь-яких інших належних та допустимих доказів на підтвердження наявності факту заборгованості банку перед позивачем за депозитними договорами. Представник позивача вказав, що оригінали депозитних договорів та квитанцій наразі знаходяться на тимчасово окупованій території України (у АР Крим) та, на жаль, не можуть бути надані суду для огляду;

суди не врахували під час розгляду справи висновки, наведені в постановах Верховного Суду від 11 вересня 2019 року у справі № 591/678/16, від 12 вересня 2019 року у справі № 234/3636/16-ц, що підлягали до врахування, оскільки у вказаних справах позивачами були надані та досліджені судом оригінали договору та квитанції про внесення грошових коштів, за результатом чого Верховний Суд дійшов висновку, при врахуванні якого суд першої інстанції повинен був встановити, що докази, а саме копії депозитних договорів та довідок, у справі № 757/52674/21-ц щодо укладання депозитних договорів не відповідають вимогам матеріального закону та не можуть вважатись належними, а не навпаки;

суди помилково вказували на нікчемність Договору про переведення боргу від 17 листопада 2014 року з посиланням на норми матеріального права, які не містили прямої вказівки на «текстуальну» недійсність (нікчемність) правочину;

згода або незгода кредитора на переведення боргу є одностороннім волевиявленням кредитора, направленим до первісного, нового чи обох боржників. Тобто, у даному випадку мова йде не про дозвіл чи заборону на укладення договору переведення боргу, оскільки будь-яка особа вправі домовитися з іншою про виконання останньою певного зобов`язання перед своїм кредитором. Отже, згода кредитора немає правовстановлювального значення при укладанні договору між боржниками, оскільки для укладання такого договору потрібна лише домовленість двох сторін, визначення сторонами істотних умов договору та укладення договору у встановленій законом формі. Таким чином, згода кредитора є однією з умов дійсності договору переведення боргу у відношенні лише одного з його наслідків (заміни боржника), але не є необхідним елементом самого договору про переведення боргу та не може впливати на його недійсність в цілому;

депозитний договір не повинен містити положень про переведення боргу, оскільки укладення договору про переведення боргу не передбачає внесення будь-яких змін до депозитного договору та є самостійним та окремим правочином.

суди не врахували, що на підставі судового рішення у справі № 904/1721/20 було внесено зміни до договору про переведення боргу від 17 листопада 2014 року шляхом визнання укладеною додаткової угоди від 2020 року, то такі обставини беззаперечно свідчать про дійсність договору про переведення боргу від 17 листопада 2014 року;

докази на підтвердження факту надання згоди позивача у вигляді «мовчазної згоди» наявні у матеріалах справи та доводять правомірність дій банку, а тому в межах розгляду даної справи суду необхідно встановити факт порушення невизнання чи оспорення прав і інтересів позивача саме вказаним ним у позові відповідачем, який, як вважає банк, є неналежним.

У грудні 2023 року ОСОБА_1 засобами поштового зв`язку подала касаційну скаргу, яка підписана представником ОСОБА_3 , на постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року (повне судове рішення складено 23 листопада 2023 року), в якій просила:

скасувати постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року;

рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 березня 2023 року залишити без змін;

вирішити питання про розподіл судових витрат.

Касаційна скарга ОСОБА_1 мотивована тим, що:

у заяві про зміну предмету позову від 25 жовтня 2022 року, спираючись на докази надані відповідачем (доданого до Письмових пояснень відповідача від 22 грудня 2021 року, у вигляді Витягу з електронного додатку), відповідно до якого залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 (депозитний договір № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року) становить 189 563,42 грн, ми змінили позовні вимоги за зазначеним договором з вимоги стягнення: 8 000 грн суми вкладу 8 104,93 грн ненарахованих відсотків: з 21 лютого 2014 року по 30 березня 2021 року та 1,32 грн, у вигляді 3 % річних за період з 29 березня 2021 року по 30 березня 2021 року, на вимогу стягнути за зазначеним договором суму 189 563,42 грн, яка складається з суми вкладу та суми нарахованих на нього відсотків;

при укладенні договору № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року позивачка передала банку кошти у розмірі 8 000 грн. Цей факт підтверджується договором № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року. В подальшому Позивачка неодноразово поповнювала вклад за договором № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, але нажаль документальних підтверджень цьому надати не може. Разом із цим факт поповнення вкладу підтверджує сам банк, надаючи витяг із змісту якого вбачається, що станом на 17 листопада 2014 року він мав заборгованість перед позивачкою за договором № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, у розмірі 189 563,42 грн, яка складається з суми вкладу та нарахованих на нього відсотків. Склалася дивна ситуація, при якій, боржник (банк), надає суду докази того, що між ним та позивачкою було укладено депозитний договір № SАМDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що залишок коштів на зазначеному рахунку, станом на 17 листопада 2014 року, складав 189 563,42 грн, а апеляційний суд вирішує задовольнити вимоги щодо стягнення коштів за рахунком № НОМЕР_1 у значно меншому обсязі, ніж тій який визнав банк;

апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог за договором № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року, у зв`язку із тим, що такий договір відсутній у матеріалах справи. На думку суду підтвердженням укладення договору банківського вкладу № SАМDN80000733627925 та його чинності може бути або сам договір або його копія. Неможливість пред`явлення депозитного договору та квитанцій про внесення коштів на рахунки не спростовує факт існування договірних відносин між позивачкою та банком та існування грошового зобов`язання банку перед нею;

втім, неможливість пред`явлення позивачем договору та квитанції про внесення коштів на рахунок не спростовує факт існування договірних відносин між нею та банком та існування грошового зобов`язання банку перед нею, бо підтвердження цього отримано з відповідних баз даних банку. Верховний Суд в постанові від 16 травня 2018 року по цивільній справі № 201/8674/14-ц (провадження № 61-405св18) у справі за участю АТ КБ «ПриватБанк» зазначив: «відповідно до пункту 4.14 Положення емітенти платіжних карток «зобов`язані в порядку та строки, визначені договором, надавати клієнтам виписки про рух коштів на їх картрахунках за операціями, що виконані клієнтами та їх довіреними особами. Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій чи електронній формі) за картковими рахунками клієнтів обумовлюються у договорі банківського рахунка, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунка. Аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави для висновку, що укладання договору банківського рахунка під час відкриття банком карткового рахунка клієнту є обов`язковим, а надання володільцем такого рахунка виписки (у паперовій чи електронній формі) про рух (наявність) коштів на його картрахунках за операціями є доказом укладення такого договору». У даному випадку саме така ситуація. У матеріалах справи, що розглядається, міститься надана банком довідка, якай підтверджує факт укладання договору № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року, факт відкриття рахунку, факт внесення на рахунок 15 000,00 дол. США та баланс по рахунку;

якщо Верховний Суд відмовить у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 , посилаючись на відсутність договору та квитанції про внесення коштів, або погодиться із позицією апеляційного суду, він фактично позбавить позивачку права власності на належні їй кошти, Позивачка втратить не лише право на належне їй майно (кошти), а й самі кошти. Судова влада (система правосуддя) має захищати права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства, забезпечувати додержання законності та справедливості шляхом застосування законів до конкретних життєвих ситуацій. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави;

у банку знаходяться кошти ОСОБА_1 , банк підтверджує цей факт, але кошти не повертає. Єдиним законним шляхом для захисту права позивача на належні йому кошти є отримання цих коштів у примусовому, порядку, за допомогою звернення до суду.

Рух справи

Ухвалою Верховного Суду від 19 грудня 2023 року: відкрито касаційне провадження у справі; в задоволенні заяви АТ КБ «ПриватБанк» про зупинення виконання рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 березня 2023 року та постанови Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року відмовлено.

02 січня 2024 року справа передана судді-доповідачу Крату В. І.

Ухвалою Верховного Суду від 26 січня 2024 року справу призначено до судового розгляду.

Межі та підстави касаційного перегляду

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).

В ухвалі Верховного Суду від 19 грудня 2023 року зазначено, що:

наведені у касаційній скарзі АТ КБ «ПриватБанк» доводи містять підстави, передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України для відкриття касаційного провадження: суд апеляційної інстанції в оскарженій постанові застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду: від 28 березня 2018 року у справі № 757/1536/15-ц; від 18 травня 2018 року у справі № 761/18883/15-ц; від 31 липня 2019 року у справі № 201/13687/16-ц; від 19 лютого 2020 року у справі № 201/15704/15; від 17 квітня 2018 року у справі № 523/9076/16; від 30 січня 2020 року у справі № 761/30025/16; від 06 червня 2018 року у справі № 299/540/15-ц; від 10 липня 2019 року у справі № 522/23036/15-ц; від 08 квітня 2022 року у справі № 761/310/17; від 11 вересня 2019 року у справі № 591/678/16; від 12 вересня 2019 року у справі № 234/3636/16-ц; від 12 листопада 2019 року у справі № 904/4494/18; від 27 квітня 2022 року у справі № 321/1260/19; від 28 вересня 2022 року у справі № 530/1995/18; від 06 жовтня 2021 року у справі № 263/11275/18; від 10 березня 2021 року у справі № 607/11746/17 та постанові Верховного Суду України від 29 жовтня 2014 року у справі № 6-118цс14;

наведені у касаційній скарзі ОСОБА_1 доводи містять підстави, передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України для відкриття касаційного провадження: суд апеляційної інстанції в оскарженій постанові застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду: від 16 травня 2018 року у справі № 201/8674/14-ц; від 11 червня 2020 року у справі № 757/35873/18-ц; від 15 грудня 2018 року у справі № 201/10374/14-ц.

Фактичні обставини

Суд першої інстанції встановив, що 20 вересня 2007 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» укладено депозитний договір № SAMDN47000700181241.

На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_1 було внесено 8 000 грн.

20 грудня 2010 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» укладено депозитний договір № SAMDN27000713376222.

На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_2 було внесено 2 000 дол. США.

06 березня 2013 року між позивачем та АТ КБ «ПриватБанк» укладено депозитний договір № SAMDN80000733627925.

На виконання даного договору, на рахунок № НОМЕР_5 було внесено 15 000 дол. США.

Навесні 2014 року, у зв`язку із припиненням функціонування банківських відділень відповідача на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки позивача було безпідставно заблоковано відповідачем. Нарахування відсотків було припинено.

21 березня 2021 року ОСОБА_1 подала голові правління АТ КБ «ПриватБанк» заяву у якій просила розірвати, зокрема договори № SAMDN47000700181241, № SAMDN27000713376222 та видати належні їй кошти (депозитні вклади) й нараховані по ним відсотки.

Заяву було отримано банком за довіреністю 24 березня 2021 року.

Вимоги позивача не було виконано відповідачем.

Банк не заперечував існування договірних відносин з позивачкою.

Апеляційний суд встановив, що укладені між сторонами депозитний договір № SAMDN47000700181241 та депозитний договір № SAMDN27000713376222 розірвано внаслідок односторонньої відмови від договорів 27 березня 2021 року.

Позиція Верховного Суду

Щодо відсутності нікчемності договору про переведення боргу

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (стаття 204 ЦК України).

Презумпція правомірності правочину означає те, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що зумовлює набуття, зміну чи припинення породжує, змінює або припиняє цивільних прав та обов`язків, доки ця презумпція не буде спростована. Таким чином, до спростування презумпції правомірності правочину всі права, набуті сторонами за ним, можуть безперешкодно здійснюватися, а створені обов`язки підлягають виконанню. Спростування презумпції правомірності правочину відбувається тоді: коли недійсність правочину прямо встановлена законом (тобто має місце його нікчемність); якщо він визнаний судом недійсним, тобто існує рішення суду, яке набрало законної сили (тобто оспорюваний правочин визнаний судом недійсним) (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28 липня 2021 року в справі № 759/24061/19 (провадження № 61-8593св21)).

У приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ.

Недійсність договору як приватно-правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення приватних прав та інтересів або ж їх відновлювати. До правових наслідків недійсності правочину належить те, що він не створює юридичних наслідків. Тобто, правовим наслідком недійсності договору є по своїй суті «нівелювання» правового результату породженого таким договором (тобто вважається, що не відбулося переходу/набуття/зміни/встановлення/припинення прав взагалі) (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 21 грудня 2021 року в справі № 148/2112/19 (провадження № 61-18061св20)).

В ЦК України закріплений підхід, при якому оспорюваність правочину конструюється як загальне правило. Навпаки, нікчемність правочину має місце тільки у разі, коли існує пряма вказівка закону про кваліфікацію того або іншого правочину як нікчемного.

Оспорюваний правочин визнається недійсним судом, якщо одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом (частина третя статті 215 ЦК України). Правочин, недійсність якого не встановлена законом (оспорюваний правочин), породжує правові наслідки (набуття, зміну або припинення прав та обов`язків), на які він був направлений до моменту визнання його недійсним на підставі рішення суду. Оспорювання правочину відбувається тільки за ініціативою його сторони або іншої заінтересованої особи шляхом пред`явлення вимог про визнання правочину недійсним (позов про оспорювання правочину, ресцисорний позов).

Для визнання судом оспорюваного правочину недійсним необхідним є: пред`явлення позову однією із сторін правочину або іншою заінтересованою особою; наявність підстав для оспорення правочину; встановлення, чи порушується (не визнається або оспорюється) суб`єктивне цивільне право або інтерес особи, яка звернулася до суду. Як наявність підстав для визнання оспорюваного правочину недійсним, так і порушення суб`єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до суду, має встановлюватися саме на момент вчинення оспорюваного правочину (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 червня 2021 року в справі № 761/12692/17 (провадження № 61-37390свп18)).

Під вимогами, яким не повинен суперечити правочин, мають розумітися ті правила, що містяться в імперативних приватно-правових нормах (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2022 року в справі № 613/1436/17 (провадження № 61-17583св20)).

Наявність підстав для визнання договору недійсним має встановлюватися судом на момент його укладення. Тобто, недійсність договору має існувати в момент його укладення, а не в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов`язань, що виникли на підставі укладеного договору. Невиконання чи неналежне виконання зобов`язань, що виникли на підставі оспорюваного договору, не є підставою для його визнання недійсним (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 червня 2020 року в справі № 177/1942/16-ц (провадження № 61-2276св19)).

Тлумачення частини першої статті 203 ЦК України свідчить, що під змістом правочину розуміється сукупність умов, викладених в ньому. Зміст правочину, в першу чергу, має відповідати вимогам актів цивільного законодавства, перелічених в статті 4 ЦК України. Втім більшість законодавчих актів носять комплексний характер, і в них поряд із приватно-правовими можуть міститися норми різноманітної галузевої приналежності. За такої ситуації необхідно вести мову про те, що зміст правочину має не суперечити вимогам, встановленим у приватно-правовій нормі, хоча б вона містилася в будь-якому нормативно-правовому акті, а не лише акті цивільного законодавства. Під вимогами, яким не повинен суперечити правочин, мають розумітися ті правила, що містяться в імперативних приватно-правових нормах (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2022 року в справі № 613/1436/17 (провадження № 61-17583св20)).

Натомість нікчемним є той правочин, недійсність якого встановлена законом і для визнання його недійсним не вимагається рішення суду (частина друга статті 215 ЦК України). Нікчемність правочину конструюється за допомогою «текстуальної» недійсності, оскільки вона існує тільки у разі прямої вказівки закону. Така пряма вказівка може втілюватися, зокрема, в термінах «нікчемний», «є недійсним» (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 09 січня 2019 року у справі № 759/2328/16 (провадження № 61-5800зпв18)). Нікчемний правочин, на відміну від оспорюваного, не створює юридичних наслідків, тобто, не «породжує» (змінює чи припиняє) цивільних прав та обов`язків.

Нікчемний правочин (частина друга статті 215 ЦК України) є недійсним вже в момент свого вчинення (ab initio), і незалежно від волі будь-якої особи, автоматично (ipso iure). Нікчемність правочину має абсолютний ефект, оскільки діє щодо всіх (erga omnes). Нікчемний правочин не створює юридичних наслідків, тобто, не зумовлює переходу/набуття/зміни/встановлення/припинення прав ні для кого. Саме тому посилатися на нікчемність правочину може будь-хто. Суд, якщо виявить нікчемність правочину, має її враховувати за власною ініціативою в силу свого положення (ex officio), навіть якщо жодна із заінтересованих осіб цього не вимагає (див., зокрема, постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 лютого 2023 у справі № 359/12165/14-ц (провадження № 61-13417св21), постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 13 березня 2023 року в справі № 398/1796/20 (провадження № 61-432сво22)).

Визнання недійсним нікчемного правочину чи встановлення нікчемності правочину не є належним способом захисту права чи інтересу. За наявності спору щодо правових наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша заінтересована особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні доводи та у мотивувальній частині судового рішення, застосувавши відповідні положення норм матеріального права, підтверджує чи спростовує обставину нікчемності правочину (див. пункти 53 - 54 постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 463/5896/14-ц (провадження № 14-90цс19), пункти 69 - 70 постанови Великої Палати Верховного Суду від 04 червня 2019 року у справі № 916/3156/17 (провадження № 12-304гс18)).

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 квітня 2023 року в справі № 199/3152/20 (провадження № 14-224цс21) зазначено, що:

«відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Оскільки ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 не надавали згоди на переведення боргу від АТ «КБ «ПриватБанк» до ТОВ «ФК «Фінілон» за договорами депозитних вкладів відповідно до статті 520 ЦК України, договір про переведення боргу від 17 листопада 2014 року, укладений між Банком та ТОВ «ФК «Фінілон» шляхом використання принципу мовчазної згоди вкладників банку, не створює правових наслідків для позивачів. За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій зробили правильний висновок, що саме АТ «КБ «ПриватБанк», а не ТОВ «ФК «Фінілон» є належним відповідачем у справі».

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 26 січня 2022 року в справі № 757/34314/18-ц (провадження № 61-7121св21) зазначено, що: «доводи касаційної скарги про те, що АТ КБ «ПриватБанк» є неналежним відповідачем у справі, оскільки 17 листопада 2014 року між ним та ТОВ «ФК «Фінілон» укладений договір, за умовами якого товариство стало боржником за договором банківського вкладу, є безпідставними, оскільки відповідно до статті 520 ЦК України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Банк не надав належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 надала згоду на переведення боргу на ТОВ «ФК «Фінілон», а тому саме АТ КБ «ПриватБанк» є боржником за договором банківського вкладу та належним відповідачем у справі, що узгоджується із висновками, викладеними у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 20 січня 2021 року у справі № 729/887/19 (провадження 61-14093св20), від 20 жовтня 2021 року у справі № 201/8704/19 (провадження № 61-16655ск21) та від 17 листопада 2021 року у справі № 755/17323/19 (провадження № 61-436св21) у подібних правовідносинах».

Боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом (стаття 520 ЦК України).

Законодавець встановлює обмеження на заміну боржника у зобов`язанні поза волею кредитора. Такий підхід має на меті убезпечити кредитора від непередбачуваного та неочікуваного ризику невиконання зобов`язання внаслідок заміни особи боржника. Необхідність отримання згоди кредитора на переведення боргу зумовлена тим, що особа боржника завжди має істотне значення для кредитора. При вступі в договірні відносини, кредитор розраховував на отримання виконання з огляду на якості конкретного боржника (здатність виконати обов`язок, платоспроможність, наявність у боржника майна тощо). Як свідчить тлумачення статей 520 521 ЦК України при заміні боржника первісний боржник вибуває із зобов`язання і замінюється новим боржником. Для породження переведенням боргу правових наслідків необхідним є існування двох складових: по-перше, вчинення договору (двостороннього правочину) між новим та первісним боржниками, причому такий правочин має вчинятися у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання; по-друге, надання кредитором згоди на переведення боргу. Відсутність згоди кредитора на переведення боргу не зумовлює нікчемності договору про переведення боргу між новим та первісним боржниками. Відсутність згоди кредитора на переведення боргу свідчить, що договір про переведення боргу між новим та первісним боржниками не породив правових наслідків для кредитора, тобто не відбулося переведення боргу (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 квітня 2022 року в справі № 321/1260/19 (провадження № 61-1297св22), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 03 липня 2023 року в справі № 175/4639/19 (провадження № 61-11582сво21)).

У справі, що переглядається:

апеляційний суд при відхиленні доводів апеляційної скарги, що належним відповідачем по справі є ТОВ ФК «Фінілон», на користь якого були переведені рахунки, відкриті у фінансових установах відповідача вважав, що у справі відсутні докази на підтвердження письмової згоди про це позивачки, як сторони письмових договорів банківського вкладу № SAMDN47000700181241 та № SAMDN27000713376222 і в силу положень статті 228 ЦК України це свідчить про його нікчемність;

апеляційний суд не врахував, що нікчемність правочину конструюється за допомогою «текстуальної» недійсності, оскільки вона існує тільки у разі прямої вказівки закону. Нікчемний правочин (частина друга статті 215 ЦК України) є недійсним вже в момент свого вчинення (ab initio), і незалежно від волі будь-якої особи, автоматично (ipso iure);

апеляційний суд не звернув уваги, що відсутність згоди кредитора на переведення боргу не зумовлює нікчемності договору про переведення боргу між новим та первісним боржниками; відсутність згоди кредитора на переведення боргу свідчить, що договір про переведення боргу між новим та первісним боржниками не породив правових наслідків для кредитора, тобто не відбулося переведення боргу;

тому касаційний суд змінює мотиви апеляційного суду в частині відхилення доводів апеляційної скарги банку про те, що належним відповідачем по справі є ТОВ ФК «Фінілон», на користь якого були переведені рахунки, відкриті у фінансових установах відповідача, що розташовувалися на території АР Крим, у відповідності до договору б/н від 17 листопада 2014 року про переведення боргу, оскільки у справі відсутні докази на підтвердження письмової згоди про це позивачки, що свідчить про його нікчемність, виклавши їх в редакції цієї постанови.

Щодо розірвання депозитних договорів № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року

Відповідно до частини першої статті 1075 ЦК України договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.

У статті 629 ЦК України закріплено один із фундаментів на якому базується цивільне право - обов`язковість договору. Тобто з укладенням договору та виникненням зобов`язання його сторони набувають обов`язки (а не лише суб`єктивні права), які вони мають виконувати. Не виконання обов`язків, встановлених договором, може відбуватися при: (1) розірванні договору за взаємною домовленістю сторін; (2) розірванні договору в судовому порядку; (3) відмові від договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених договором та законом; (4) припинення зобов`язання на підставах, що містяться в главі 50 ЦК України; (5) недійсності договору (нікчемності договору або визнання його недійсним на підставі рішення суду) (див. постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 23 січня 2019 року у справі № 355/385/17 (провадження № 61-30435сво18)).

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим (частина третя статті 651 ЦК України).

У разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються (частина друга статті 653 ЦК України).

У цивільному законодавстві закріплено конструкцію «розірвання договору» (статті 651 - 654 ЦК України). Вона охоплює собою розірвання договору: за згодою (домовленістю) сторін; за рішенням суду; внаслідок односторонньої відмови від договору. У спеціальних нормах ЦК України досить часто використовується формулювання «відмова від договору» (наприклад, у статтях 665, 739, 766, 782). Односторонню відмову від договору в тих випадках, коли вона допускається законом або договором, слід кваліфікувати як односторонній правочин, оскільки вона є волевиявленням особи, спеціально спрямованим на припинення цивільних прав та обов`язків (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 вересня 2021 року в справі № 727/898/19

(провадження № 61-7157св20)).

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори) (частини перша, друга статті 202 ЦК України).

Правочин є найбільш поширеним юридичним фактом, за допомогою якого набуваються, змінюються, або припиняються права та обов`язки учасників цивільних правовідносин.

До односторонніх правочинів, зокрема, належить: видача довіреності, відмова від права власності, складання заповіту, публічна обіцянка винагороди, прийняття спадщини, згода іншого співвласника на розпорядження спільним майном, одностороння відмова від договору.

При вчиненні одностороннього правочину воля виражається (виходить) однією стороною. Разом з тим така сторона може бути представлена декількома особами, прикладом чого може бути видання довіреності двома і більше особами, спільний заповіт подружжя тощо. Результат аналізу розуміння як правочину, так і одностороннього правочину свідчить, що односторонні правочини: є вольовими діями суб`єкта; вчиняються суб`єктами для здійснення своїх цивільних прав і виконання обов`язків; спрямовані на настання правових наслідків (набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків).

Залежно від сприйняття волі сторони одностороннього правочину такі правочини поділяються на:

суто односторонні - не адресовані нікому та без потреби в прийнятті їх іншою (іншими) особою. До них, зокрема, належить відмова від права власності, відмова від спадщини, прийняття спадщини;

такі, що розраховані на їх сприйняття іншими особами, до яких можливо віднести, зокрема, оголошення конкурсу, публічну обіцянку винагороди, відмову від спадщини на користь іншої особи, видачу довіреності, видачу векселя, розміщення цінних паперів, односторонню відмову від договору (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 листопада 2021 року в справі № 357/15284/18 (провадження № 61-13518св21)).

Договір як універсальний регулятор приватних відносин, покликаний забезпечити їх регулювання та має бути направлений на встановлення, зміну або припинення приватних прав та обов`язків. За допомогою такого універсального регулятора приватних відносин як договір його сторони можуть регулювати, зокрема, вчинення між сторонами односторонніх правочинів, підстави для односторонньої відмови і коли ці правочини породжують відповідні правові наслідки щодо розірвання договору (див. подібний висновок в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 лютого 2023 року в справі № 465/5980/17 (провадження № 61-1178св20)).

Вчинення стороною договору такого одностороннього правочину як відмова від договору, за відсутності рішення суду про визнання його недійсним або підстав нікчемності, зумовлює необхідність з`ясовувати чи зумовив такий правочин припинення цивільних прав та обов`язків (тобто чи є підстави для односторонньої відмови від договору передбачені договором та/або законом). Це обумовлено тим, що одностороння відмова від договору як вид одностороннього правочину розрахована на сприйняття іншими особами. У разі, якщо встановлена відсутність підстав для односторонньої відмови від договору, то такий односторонній правочин не зумовлює розірвання договору. При цьому слід розмежовувати підстави недійсності цього одностороннього правочину (зокрема, суперечність імперативній цивільно-правовій нормі) від підстав для односторонньої відмови від договору (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 листопада 2021 року в справі № 357/15284/18 (провадження № 61-13518св21)).

Сторони в договорі як універсальному регуляторі можуть визначити момент з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок вчинення односторонньої відмови від договору. у випадку якщо сторони не встановили момент з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок вчинення односторонньої відмови від договору, то з урахуванням що такий односторонній правочин відноситься до таких, що розраховані на їх сприйняття іншими особами, і таким моментом має бути моменту одержання іншою стороною повідомлення про відмову від договору (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 травня 2023 року в справі № 756/420/17 (провадження № 61-18833св21)).

Сторони в договорі як універсальному регуляторі можуть визначити момент з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок вчинення односторонньої відмови від договору. У випадку якщо сторони не встановили момент з якого договір вважатиметься розірваним внаслідок вчинення односторонньої відмови від договору, то з урахуванням що такий односторонній правочин відноситься до таких, що розраховані на їх сприйняття іншими особами, і таким моментом має бути моменту одержання іншою стороною повідомлення про відмову від договору (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 24 травня 2023 року в справі № 756/420/17 (провадження № 61-18833св21)).

На рівні Конституції України та закону не передбачено можливості Національного банку України регулювати вимоги щодо форми такого одностороннього правочину як відмова від договору банківського вкладу (див. постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 23 листопада 2023 року в справі № 757/42452/20 (провадження № 61-11837св23)).

У справі, що переглядається:

апеляційний суд встановив, що 21 березня 2021 року ОСОБА_1 подала голові правління АТ КБ «ПриватБанк» заяву у якій просила розірвати, зокрема договори № SAMDN47000700181241, № SAMDN27000713376222 та видати належні їй кошти (депозитні вклади) й нараховані по ним відсотки (а. с. 14). Вказану заяву було отримано банком за довіреністю 24 березня 2021 року (а. с. 16);

встановивши, що вкладник відмовилася від договорів № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, апеляційний суд зробив обґрунтований висновок про відмову в задоволенні позовних вимог про їх розірвання в судовому порядку.

Щодо стягнення коштів за депозитними договорами № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, розірвання договору № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року та стягнення коштів за ним

Для приватного права апріорі властивою є така засада, як розумність.

Розумність характерна як для оцінки/врахування поведінки учасників цивільного обороту, тлумачення матеріальних приватно-правових норм, що здійснюється при вирішенні спорів, так і для тлумачення процесуальних норм (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року у справі № 554/4741/19, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 квітня 2022 року у справі № 520/1185/16-ц, постанову Великої Палати Верховного Суду від 08 лютого 2022 року у справі № 209/3085/20).

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково. Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду.

Відсутність порушеного, невизнаного або оспореного відповідачем приватного (цивільного) права (інтересу) позивача є самостійною підставою для відмови в позові (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 березня 2023 року в справі № 753/8671/21 (провадження № 61-550св22), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 вересня 2023 року у справі № 582/18/21 (провадження № 61-20968 сво 21)).

Завданням цивільного судочинства є саме ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Такий захист можливий за умови, що права, свободи чи інтереси позивача власне порушені, а учасники використовують цивільне судочинство для такого захисту (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05 вересня 2019 року в справі № 638/2304/17 (провадження № 61-2417сво19)).

Приватно-правовими нормами визначене обмежене коло підстав відмови у судовому захисті цивільного права та інтересу особи, зокрема, до них належать: необґрунтованість позовних вимог (встановлена судом відсутність порушеного права або охоронюваного законом інтересу позивача); зловживання матеріальними правами; обрання позивачем неналежного способу захисту його порушеного права/інтересу; сплив позовної давності (див., зокрема, постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року в справі № 761/42030/21 (провадження № 61-12101св23), постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2023 року в справі № 607/20787/19 (провадження № 61-11625сво22)).

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту (частина перша статті 1059 ЦК України).

Згідно статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Поняття «майно» в першій частині статті 1 Першого протоколу має автономне значення, яке не обмежується правом власності на фізичні речі та є незалежним від формальної класифікації в національному законодавстві. Певні інші права та інтереси, що складають активи, наприклад, борги, можуть також вважатися «майновими правами» і, відповідно, «майном» у розумінні цього положення (SUK v. UKRAINE, № 10972/05, § 22, ЄСПЛ, від 10 березня 2011 року).

Стосовно банківських вкладів Європейський суд з прав людини вважає, що вони беззаперечно становлять «майно», яке належить заявникам згідно зі статтею 1 Протоколу №1 і не заперечується, що заявники можуть забрати ці кошти разом з відповідними процентами, якщо забажають (GAYDUK AND OTHERS v. UKRAINE, № 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99, 48018/99, 48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00, 56019/00, ЄСПЛ, від 2 липня 2002 року).

Тлумачення частини третьої статті 1060 ЦК України свідчить, що банк зобов`язаний видати вклад та нараховані проценти за вкладом із спливом строку, який встановлений у договорі банківського строкового вкладу.

Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту (частина перша статті 1059 ЦК України).

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав (стаття 1061 ЦК України).

У статті 629 ЦК України закріплено один із фундаментів на якому базується цивільне право - обов`язковість договору. Тобто з укладенням договору та виникненням зобов`язання його сторони набувають обов`язки (а не лише суб`єктивні права), які вони мають виконувати. Не виконання обов`язків, встановлених договором, може відбуватися при: (1) розірванні договору за взаємною домовленістю сторін; (2) розірванні договору в судовому порядку; (3) відмові від договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених договором та законом; (4) припинення зобов`язання на підставах, що містяться в главі 50 ЦК України; (5) недійсності договору (нікчемності договору або визнання його недійсним на підставі рішення суду).

В постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі № 320/5115/17 (провадження № 14-133цс20) зроблено висновок, що «після розірвання договорів їх умови припиняють діяти і правове регулювання відносин між сторонами здійснюється на законодавчих, а не договірних підставах, оскільки розірвання договорів у контексті статей 598 та 651 ЦК України є підставою для припинення зобов`язання. Однак при вирішенні спору судами не враховано, що виплата передбачених пунктом 1 договорів та встановлених статтями 1061 1070 ЦК України процентів поширюється лише на період дій договорів вкладу та після припинення таких договорів вказані проценти не нараховуються».

У пунктах 66 - 68 постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 463/5896/14-ц (провадження № 14-90цс19) зазначено: «Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту (частина перша статті 1059 ЦК України). У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним (частина друга цієї статті). Оскільки саме банк визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати договори банківського вкладу, оформляти касові документи, а також визначає систему контролю за виконанням касових операцій, недотримання уповноваженими працівниками банку вимог законодавства у сфері банківської діяльності та внутрішніх вимог банку щодо залучення останнім вкладу (депозиту) (зокрема, й через видання документів на підтвердження внесення коштів, які не відповідають певним вимогам законодавства та/чи умовам договору банківського вкладу) не може свідчити про недотримання сторонами письмової форми цього договору. Відкриття відповідних рахунків та облік на них коштів у національній та іноземній валютах, залучених згідно з чинним законодавством від юридичних і фізичних осіб на підставі укладених у письмовій формі договорів банківського вкладу (депозиту), є обов`язком банку. Необлікування банком таких коштів не можна вважати недодержанням сторонами відповідного договору банківського вкладу (депозиту) його письмової форми».

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 29 червня 2022 року у справі № 201/12075/14-ц (провадження № 61-5369св19) зазначено, що «відповідно до змісту договорів про заощадження, звернення позивача із відповідною заявою про розірвання договорів вкладу свідчить про те, що ці договори розірвані з 16 червня 2014 року. […] Разом з тим позивач просив стягнути з відповідача на свою користь проценти за період з 16 червня 2014 року (дати розірвання договорів) до 15 серпня 2016 року (дати ухвалення рішення судом першої інстанції) (а.с. 58, т. 2), вважаючи, що має право на отримання процентів за користування його коштами у розмірі, що сплачується банком за вкладом на вимогу, розмір яких становить 1% річних. […] У постанові Верховного Суду від 23 лютого 2022 року у справі № 363/3965/15 (провадження № 61-11520св20) зазначено, що: «в постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі № 320/5115/17 (провадження № 14-133цс20) зроблено висновок, що «після розірвання договорів їх умови припиняють діяти і правове регулювання відносин між сторонами здійснюється на законодавчих, а не договірних підставах, оскільки розірвання договорів у контексті статей 598 та 651 ЦК України є підставою для припинення зобов`язання. Однак при вирішенні спору судами не враховано, що виплата передбачених пунктом 1 договорів та встановлених статтями 1061 1070 ЦК України процентів поширюється лише на період дій договорів вкладу та після припинення таких договорів вказані проценти не нараховуються. […] «в постановах Великої Палати Верховного Суду уже неодноразово вказувалося на те, що цивільне законодавство передбачає як випадки, коли боржник правомірно користується наданими йому коштами та має право не сплачувати кредитору свій борг протягом певного узгодженого часу, такі випадки, коли боржник повинен сплатити борг кредитору, однак не сплачує коштів, користуючись ними протягом певного строку неправомірно. Зокрема, відносини щодо сплати процентів за одержання боржником можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу врегульовані частиною першою статті 1048 ЦК України. Такі проценти є звичайною платою боржника за право тимчасово користуватися наданими йому коштами на визначених договором та законодавством умовах, тобто у межах належного та добросовісного виконання сторонами договірних зобов`язань, а не у випадку їх порушення. Натомість наслідки прострочення грошового зобов`язання (коли боржник повинен сплатити грошові кошти, але неправомірно не сплачує їх) також урегульовані законодавством. У випадках, коли боржник порушив умови договору, прострочивши виконання грошового зобов`язання, за частиною першою статті 1050 ЦК України застосуванню у таких правовідносинах підлягає положення статті 625 цього Кодексу. Встановивши, що договори про депозит є розірваними з 24 липня 2005 року, апеляційний суд не врахував, що з моменту розірвання цих договорів нарахування передбачених договорами процентів припиняється, а починаючи з 25 липня 2005 року права та інтереси позивача забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання. Тому у задоволенні позовних вимог в частині стягнення процентів по договору за період з 25 липня 2005 року по 31 грудня 2016 року (457 863,01 грн) суди мали відмовити». У справі, що переглядається, суди встановили, що договори розірвані 16 червня 2014 року, а тому з моменту розірвання цих договорів нарахування передбачених договором процентів припиняється, а починаючи з 16 червня 2014 року права та інтереси позивача забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання. Тому в проценти за інший період не нараховуються».

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 19 жовтня 2022 року у справі № 757/50728/17-ц (провадження № 61-9237св20) зазначено, що «строковий договір банківського вкладу покладає на банк обов`язок прийняти від вкладника суму коштів, нарахувати на неї проценти та повернути ці кошти з процентами зі спливом встановленого договором строку. Закінчення строку дії договору банківського вкладу не звільняє банк від обов`язку повернути (видати) кошти вкладникові. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі № 320/5115/17 (провадження № 14-133цс20) зроблено висновок про те, що після розірвання договорів їх умови припиняють діяти і правове регулювання відносин між сторонами здійснюється на законодавчих, а не договірних підставах, оскільки розірвання договорів у контексті статей 598 та 651 ЦК України є підставою для припинення зобов`язання. Однак при вирішенні спору судами не враховано, що виплата передбачених пунктом 1 договорів та встановлених статтями 1061 1070 ЦК України процентів поширюється лише на період дії договорів вкладу та після припинення таких договорів вказані проценти не нараховуються. Після розірвання договорів банківського вкладу за судовим рішенням проценти не виплачуються, оскільки договірні зобов`язання, у тому числі і з виплати процентів, припиняються. Тому положення статті 1070 ЦК України до правовідносин, які виникли після рішення суду, яким припинено договори вкладу, не застосовуються».

У пунктах 39-40 постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі № 463/5896/14-ц (провадження № 14-90цс19) зазначено, що: «Велика Палата Верховного Суду звертає увагу на те, що 29 листопада 2017 року Верховний Суд України розглянув справу № 6-109цс17 за позовом фізичної особи-вкладника (потерпілої у кримінальній справі № 463/3982/14-к ОСОБА_10) до ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення коштів за договором банківського вкладу та за зустрічним позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до фізичної особи-вкладника про визнання договору банківського вкладу нікчемним. Верховний Суд України, як і у справах № 6-17цс12 та № 6-118цс14, теж зазначив, що письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту. У справі № 6-109цс17 Верховний Суд України погодився з висновком суду першої інстанції про те, що заява на внесення готівки не є прибутковим касовим документом, передбаченим Інструкцією № 174, та не засвідчує факт прийняття банком від відповідача готівки, а судам нижчих інстанцій необхідно у порядку, передбаченому процесуальним законом, перевіряти доводи і докази сторін стосовно додержання письмової форми договорів банківського вкладу та щодо розмірів вкладів, досліджувати документи про укладення договорів, перевіряти проведення розрахунків, внесення сум і наводити відповідні висновки у судовому рішенні. З огляду на наведені вище мотиви Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне цей висновок конкретизувати: суди мають у порядку, передбаченому процесуальним законом, перевіряти доводи сторін і досліджувати докази стосовно додержання письмової форми договорів банківського вкладу, враховуючи, що недотримання уповноваженими працівниками банку вимог законодавства у сфері банківської діяльності та внутрішніх вимог банку щодо залучення останнім вкладу (депозиту) (зокрема, й через видання документів на підтвердження внесення коштів, які не відповідають певним вимогам законодавства й умовам договору банківського вкладу) не може свідчити про недотримання сторонами письмової форми цього договору».

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав (стаття 1061 ЦК України).

Основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, диспозитивність (пункт 5 частини третьої статті 2 ЦПК України).

Диспозитивність - один з базових принципів судочинства, керуючись яким, позивач самостійно вирішує, які позовні вимоги заявляти. Суд позбавлений можливості формулювати позовні вимоги замість позивача. Якщо особою заявляється належна позовна вимога, яка може її ефективно захистити, суди не повинні відмовляти у її задоволенні виключно з формальних міркувань. Така відмова призведе до необхідності особи повторно звертатись до суду за захистом своїх прав (які при цьому могли бути ефективно захищені), що невиправдано затягне вирішення справи по суті (див. пункт 118 постанови Великої Палати Верховного Суду від 21 грудня 2022 року в справі № 914/2350/18 (914/608/20) (провадження № 12-83гс21).

У постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 03 липня 2023 року в справі № 175/4639/19 (провадження № 61-11582сво21) зазначено, що «місцевий суд дійшов обґрунтованого висновку, що факт укладення вказаних депозитних договорів підтверджується Витягом з електронного додатка до договору про переведення боргу б/н від 17 листопада 2014 року, що за своїм юридичним змістом фактично є формою банківської виписки (довідки) за всіма банківськими договорами позивача, що є предметом розгляду. Подібних висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18 квітня 2023 року у справі № 199/3152/20 (провадження № 14-244цс21). Банк не спростував ані факту укладення депозитних договорів з позивачем, ані факту неповернення грошових коштів на вимогу вкладника. Колегія суддів вважає неприйнятними висновки апеляційного суду про те, що позивач не надав доказів на підтвердження факту укладення договорів банківських вкладів та зарахування коштів на рахунки, оскільки доказами зарахування коштів є лише оригінали договорів банківських вкладів та оригінали квитанцій про внесення грошових коштів на банківські рахунки, яких позивач не надав. Суд першої інстанції правильно вважав доведеним факт укладення між сторонами договорів банківських вкладів та внесення грошових коштів на підставі наданого позивачем Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625) ПАТ КБ «ПриватБанк» та формою банківської виписки (довідки) за всіма банківськими договорами позивача, що є предметом розгляду».

Основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, змагальність сторін та диспозитивність (пункт 4 та 5 частини третьої статті 2 ЦПК України).

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона (див. пункт 21 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19)).

Диспозитивність - один з базових принципів судочинства, керуючись яким, позивач самостійно вирішує, які позовні вимоги заявляти. Суд позбавлений можливості формулювати позовні вимоги замість позивача. Якщо особою заявляється належна позовна вимога, яка може її ефективно захистити, суди не повинні відмовляти у її задоволенні виключно з формальних міркувань. Така відмова призведе до необхідності особи повторно звертатись до суду за захистом своїх прав (які при цьому могли бути ефективно захищені), що невиправдано затягне вирішення справи по суті (див. пункт 118 постанови Великої Палати Верховного Суду від 21 грудня 2022 року в справі № 914/2350/18 (914/608/20) (провадження № 12-83гс21)).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина перша статті 81 ЦПК України).

Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників (частина перша статті 82 ЦПК України).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України).

Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї (частина друга статті 367 ЦПК України).

У справі, що переглядається:

встановивши, що чинність договору № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року представником відповідача під час розгляду справи районним судом не оспорювалася, він розірваний 27 березня 2021 року, апеляційний суд зробив обґрунтований висновок про часткове задоволення позовних вимог про стягнення коштів за договором договору № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, а саме 2 000 дол. США суми вкладу, 1 207,23 дол. США (2 000 х 8,5 %/365 х 2592) ненарахованих відсотків за період: з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року; 100,60 дол. США, у вигляді 3 % річних за період: з 29 березня 2021 року по 30 листопада 2022 року. Тому постанову апеляційного суду в частині вирішення позовних вимог за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року належить залишити без змін;

при вирішенні позовних вимог за договорами про стягнення коштів за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, розірвання договору № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року та стягнення коштів за ним, апеляційний суд вважав, що позивачка за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року у заяві про збільшення позовних вимог просила стягнути суму боргу за вкладом у розмірі 189 563,42 грн, посилалася на письмові пояснення відповідача від 22 грудня 2021 року (а. с. 62). Разом з тим, у справі відсутні пояснення представника відповідача, якими обґрунтовано зміст збільшених позовних вимог та встановлено обов`язок банку за депозитним вкладом позивачки, в сумі 8000 грн, сплатити залишок у розмірі 189 563,42 грн. Не долучено до справи й відповідного розрахунку, яким було б підтверджено правомірність указаних нарахувань. Позивачка не обґрунтувала та не надала розрахунок, у зв`язку з чим відбулося таке збільшення, враховуючи той факт, що, звертаючись у суд із позовом, було заявлено вимогу про стягнення 8 000 грн вкладу, ненараховані відсотки в розмірі 8 104,93 грн та 1,32 грн 3 % річних. Оскільки банк не виплатив позивачці суми депозитів, колегія суддів дійшла до висновку про наявність підстав для стягнення з банку на користь позивачки 8 000 грн вкладу за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та ненараховані відсотки з 21 лютого 2014 року по 27 березня 2021 року, що становить 8 095,56 грн; позивачкою та її представником копію чи оригінал правочину № SAMDN80000733627925 не надано, такий договір відсутній у матеріалах справи. Отже, предмет спору - договір банківського вкладу № SAMDN80000733627925, підтвердженням укладення якого та його чинності може бути сам договір чи його копія, до справи не долучено. З огляду на викладене, долучена відповідачем до справи довідка, видана на ім`я представника позивачки про те, яка відсоткова ставка була встановлена умовами договору станом на 06 березня 2013 року у відсутність самого предмета спору не може бути визнана належним доказом у справі;

згідно з звукозаписом судового засідання 10 лютого 2022 року в суді першої інстанції (диск MFP662XB231303, об`єм фонограми 186 Мб) в судовому засіданні представник банку надав представнику позивача письмові пояснення, втім, на прохання представника банку долучити письмові пояснення до матеріалів справи суд першої інстанції відмовив, вказавши на невірну стадію процесу для подання письмових пояснень;

в судовому засіданні апеляційного суду 03 жовтня 2023 року (диск C3123YH28224803LH, об`єм фонограми 124 Мб) представник банку підтвердив укладення трьох депозитних договорів та наявність письмових пояснень від 22 грудня 2021 року та долучення до них копії договору про відступлення права вимоги, а представник позивача повідомив апеляційний суд про наявність в нього примірника письмових пояснень банку від 22 грудня 2021 року і надав свій примірник колегії суддів апеляційного суду для ознайомлення з клопотанням залучити до матеріалів справи примірник представника позивача;

апеляційний суд не врахував, що відповідні письмові пояснення від 22 грудня 2021 року були зазначені позивачем в обґрунтування заяв про зміну предмета позову (а. с. 62) та зміну розміру позовних вимог та клопотання представника позивача про долучення його примірника письмових пояснень від 22 грудня 2021 року не розглянув, втім задовольнив клопотання представника банку про оголошення перерви для надання банком примірника письмових пояснень від 22 грудня 2021 року;

після перерви банком вказівки апеляційного суду виконані не були, примірник письмових пояснень від 22 грудня 2021 року не надано, втім, апеляційний суд в постанові зазначив, що у справі відсутні пояснення представника відповідача, якими обґрунтовано зміст збільшених позовних вимог;

банк, зокрема в апеляційній скарзі (а. с. 87-107), стверджуючи про не дослідження судом першої інстанції оригіналів договорів банківського владу, не заперечував проти існування таких договорів, в т. ч. договору № SAMDN80000733627925;

апеляційний суд не врахував, що банк не спростував ані факту укладення депозитних договорів з позивачем, ані факту неповернення грошових коштів на вимогу вкладника та передчасно зробив висновок про відсутність підстав для вирішення позовних вимог за договором № SAMDN80000733627925;

тому колегія суддів вважає передчасними висновки апеляційного суду про те, що: відсутні підстави для вирішення позовних вимог, заявлених за договором банківського вкладу № SAMDN80000733627925 від 06 березня 2013 року, та про відсутність підстав для стягнення суми боргу за вкладом у розмірі 189 563,42 грн. Тому в цій частині постанову апеляційного суду належить скасувати та передати справу в цій частині на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом (частина четверта статті 411 ЦПК України).

Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

Доводи касаційних скарг дають підстави для висновку, що постанова апеляційного суду частково ухвалена з порушенням норм матеріального та процесуального права

У зв`язку з наведеним, колегія суддів вважає, що:

касаційну скаргу банку належить задовольнити частково, касаційну скаргу ОСОБА_1 належить задовольнити частково;

постанову апеляційного суду в частині вказівки про нікчемність договору про переведення боргу б/н від 17 листопада 2014 року змінити, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови;

постанову апеляційного суду в частині відмови в задоволенні позовних вимог про розірвання депозитних договорів № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, в частині вирішення позовних вимог про стягнення коштів за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року слід залишити без змін;

постанову апеляційного суду в частині вирішення позовних вимог про стягнення коштів за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, розірвання договору № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року та стягнення коштів за ним, судових витрат скасувати та передати справу у цій частині на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Висновки за результатами розподілу судових витрат

Постанова суду касаційної інстанції складається крім іншого, і з розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції (підпункт «в» пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України).

Порядок розподілу судових витрат вирішується за правилами, встановленими в статтях 141-142 ЦПК України. У статті 141 ЦПК України визначено, що судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У частині тринадцятій статті 141 ЦПК України передбачено, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

У постанові Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 травня 2020 року в справі № 530/1731/16-ц (провадження № 61-39028св18) зроблено висновок, що:

«згідно із підпунктом «в» пункту 4 частини першої статті 416 ЦПК України постанова суду касаційної інстанції складається крім іншого, і з розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції. Таким чином, встановлено дискреційне повноваження суду зазначити в резолютивній частині судового рішення про розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції. Порядок розподілу судових витрат вирішується за правилами, встановленими в статтях 141-142 ЦПК України. Статтею 141 ЦПК України передбачено, що судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Частиною тринадцятою статті 141 ЦПК України передбачено, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат. Разом із тим, такий обов`язок у випадку передачі справи на новий судовий розгляд не покладено. Аналіз зазначених норм дає підстави для висновку, що якщо судом апеляційної інстанції скасовано ухвалу суду першої інстанції або судом касаційної інстанції скасовано ухвалу з передачею справи на розгляд до суду першої/апеляційної інстанції, розподіл судового збору у справі, в тому числі сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги, здійснює той суд, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи. З урахуванням наведеного Верховний Суд у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду відступає від висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у додатковій постанові від 22 квітня 2019 року у справі № 756/2157/15-ц.

У разі, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат. Разом із тим, у випадку, якщо судом касаційної інстанції скасовано судові рішення з передачею справи на розгляд до суду першої/апеляційної інстанції, то розподіл суми судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Тому, з урахуванням висновку щодо суті касаційної скарги, розподіл судових витрат, в тому числі й понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, здійснюється тим судом, який ухвалює (ухвалив) остаточне рішення у справі, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 400 409 410 411 412 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», яка підписана представником Гайдамащуком Олександром Володимировичем, задовольнити частково.

Касаційну скаргу ОСОБА_1 , яка підписана представником ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в частині вказівки про нікчемність договору про переведення боргу б/н від 17 листопада 2014 року змінити, виклавши її мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

Постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в частині відмови в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про розірвання депозитних договорів № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року та № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року, в частині вирішення позовних вимог ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення коштів за договором № SAMDN27000713376222 від 20 грудня 2010 року залишити без змін.

Постанову Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року в частині вирішення позовних вимог ОСОБА_1 до акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення коштів за договором № SAMDN47000700181241 від 20 вересня 2007 року, розірвання договору № SАМDN80000733627925 від 06 березня 2013 року та стягнення коштів за ним, судових витрат скасувати тапередати справу у цій частині на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

З моменту прийняття постанови суду касаційної інстанції постанова Київського апеляційного суду від 08 листопада 2023 року у скасованій частині втрачає законну силу та подальшому виконанню не підлягає.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В. І. Крат

Судді: Д. А. Гудима

І. О. Дундар

Є. В. Краснощоков

М. М. Русинчук

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст

Приймаємо до оплати