Історія справи
Ухвала КЦС ВП від 08.12.2020 року у справі №444/2291/18

ПостановаІменем України24 листопада 2021 рокум. Київсправа № 444/2291/18провадження № 61-16955св20Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:головуючого - Ступак О. В.,суддів: Гулейкова І. Ю., Олійник А. С., Погрібного С. О.,Яремка В. В. (суддя-доповідач),
учасники справи:позивач - Акціонерне товариство "Українська залізниця",відповідачі: Малехівська сільська рада Жовківського району Львівської області, ОСОБА_1,розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Акціонерного товариства "Українська залізниця" на постанову Львівського апеляційного суду від 06 жовтня 2020 року у складі колегії суддів: Ванівського О. М., Мельничук О. Я., Шеремети Н. О.,ВСТАНОВИВ:
ОПИСОВА ЧАСТИНАКороткий зміст позовних вимог та рішень судівУ серпні 2018 року Акціонерне товариство "Українська залізниця" (далі - АТ "Українська залізниця) звернулося до суд з позовом до Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області (далі - Малехівська сільська рада), ОСОБА_1 про визнання незаконним та скасування рішення 40 сесії 5 скликання Малехівської сільської ради від 27 липня 2010 року № 36, скасування державного акта на право приватної власності на земельну ділянку, скасування свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25 жовтня 2005 року серії ВСЕ № 368708 № 1-3109, зобов'язання державного кадастрового реєстратора скасувати запис у поземельній книзі щодо земельної ділянки, скасування державної реєстрації права на земельну ділянку та зобов'язання усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою.На обґрунтування позову посилалося на таке. У користуванні Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (ПАТ "Українська залізниця"), правонаступником якого є АТ "Українська залізниця", перебуває земельна ділянка смуги відведення, зокрема в адміністративних межах с. Малехів Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області (далі - с. Малехів), що підтверджується технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, загальною площею 17,1368 га, в Державному територіально-галузевому об'єднанню "Львівська залізниця" (далі - ДТГО "Львівська залізниця") під існуючими об'єктами залізничного транспорту за напрямком Рудно-Підбірці від 17 км + 200 м до 20 км + 544.20 січня 2017 року комісією у складі працівників залізниці під час обстеження земельної ділянки залізниці у межах с. Малехів виявлено, що на 20 км + 158 м - 20 км + 165 м перегону Рудно-Підбірці з правої сторони за ходом кілометрів від осі головної колії на відстані 10,0 м знаходиться сітчаста огорожа, що огороджує земельну ділянку, яка належить ОСОБА_1, при ширині смуги відведення залізниці - 20,0 м від осі головної колії, визначений відповідно до "Плану границ полосы отвода линии Рудно-Подборцы Львовской железной дороги от км 11+106 до км 20+534".
Площа перетину земельних ділянок становить 0,0067 га.Зазначена земельна ділянка знаходиться у смузі відведення залізниці, належить до земель залізничного транспорту, перебуває у користуванні ПАТ "Укрзалізниця" та закріплена за регіональною філією "Львівська залізниця".На підставі рішення 40 сесії 5 скликання Малехівської сільської ради від 27 липня 2010 року № 36 та свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25 жовтня 2005 року серії ВСЕ № 368708, № 1-3109 ОСОБА_1 набула у власність земельну ділянку, кадастровий номер 4600785700:01:009:0063, загальною площею 0,0412 га. На підставі цих документів ОСОБА_1 видано державний акт на право приватної власності на земельну ділянку від 19 квітня 2011 року, серії ЯЛ №874981.На думку позивача, рішення Малехівської сільської ради та виданий на його підставі державний акт є незаконними та такими, що порушують право залізниці на постійне користування земельною ділянкою для обслуговування залізничного полотна та забезпечення безпеки руху у межах с. Малехів, а тому підлягають скасуванню.Про те, що спірна земельна ділянка була зайнята об'єктами залізничної інфраструктури на момент чинності Положення "Про землі, надані транспорту", свідчить "План полосы отвода линии Рудно-Подборцы Львовской железной дороги" від 1962 року, який відповідно до статті
17 Закону України "Про основи містобудування" є містобудівною документацією, яка є основою, зокрема, для підготовки вихідних даних для розробки землевпорядної документації та вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання) земельних ділянок у власність чи користування громадян та юридичних осіб.
Відповідно до законодавства, яке було чинним на момент виникнення права залізниці на землі смуги відведення у межах с. Малехів, вимоги щодо виготовлення та отримання державного акта не передбачалися, а землі транспорту вважалися землями спеціального призначення, які використовувалися на підставі особливих положень про ці землі відповідно до пунктів 54,55 "Общих начал землепользования и землеустройства" (Постанова Центрального виконавчого комітету СССР від15 грудня 1928 року).Малехівська сільська рада під час прийняття оскаржуваного рішення порушила норми пункту "б" частини
4 статті
84 Земельного кодексу України (далі -
ЗК України) (у редакції, чинній на час прийняття Малехівською сільською радою рішення), відповідно до якого до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать, зокрема, землі під державними залізницями. Майно залізниці є державною власністю і закріплене за нею на праві повного господарського відання. Тому Малехівська сільська рада не мала правових підстав приймати оспорюване рішення, порушуючи право землекористування залізниці.Залізниця як суміжний користувач не погоджувала ні проєкт відведення земельної ділянки, ні акт встановлення і узгодження зовнішніх меж землекористування в натурі та у жодному випадку не надавала погодження на вилучення земельної ділянки.З урахуванням наведеного позивач просив визнати незаконним та скасувати рішення Малехівської сільської ради 40 сесії 5 скликання від 27 липня 2010 року № 36 у частині передачі у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_1, скасувати державний акт на право приватної власності на земельну ділянку ОСОБА_1 від 19 квітня 2011 року серії ЯЛ № 874981, який виготовлений на підставі рішення Малехівської сільської ради 40 сесії 5 скликання від 27 липня 2010 року № 36, скасувати свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 25 жовтня 2005 року, зобов'язати державного кадастрового реєстратора скасувати запис у Поземельній книзі щодо земельної ділянки за кадастровим номером 4622785700:01:009:0063 шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про його скасування, зобов'язати ОСОБА_1 усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою, а саме звільнити зайняту земельну ділянку.Рішенням Жовківського районного суду Львівської області від 29 березня 2019 року у задоволенні позову відмовлено.
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що на час прийняття рішення Малехівською сільською радою право позивача на спірну земельну ділянку не підтверджувалося жодним правовстановлюючим документом, а отже, спірна земельна ділянка не належала на праві користування позивачу, оскільки останній не оформив таке право відповідно до чинного тоді земельного законодавства. При винесенні оскаржуваного рішення сільська рада діяла у межах наданих їй повноважень щодо розпорядження землями комунальної власності. Відповідачі жодним чином не порушили прав позивача, а позивач належно не обґрунтував позовні вимоги та не надав відповідних доказів, що їх підтверджують.Постановою Львівського апеляційного суду від 06 жовтня 2020 року рішення Жовківського районного суду Львівської області від 28 березня 2019 року скасовано. Ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову у зв'язку зі спливом позовної давності.Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що частина земельної ділянки, що перебуває у власності відповідача є частиною смуги відведення залізниці, що підтверджується технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації площею 17,1368 га ДТГО "Львівська залізниця" під існуючими об'єктами залізничного транспорту за напрямком Рудно-Підбірці 2 від 17 км + 200 м до 20 км + 544 м у адміністративних межах с. Малехів, планом меж смуги відведення лінії Рудно-Підбірці Львівської залізниці в адміністративних межах Нестеровського (на сьогоднішній день Жовківського) району Львівської області від 11 км+ 106 м до 20 км+ 534 м, 1962 року та вона належить до земель транспорту. АТ "Українська залізниця" є належним користувачем цієї спірної земельної ділянки відповідно до законодавства. Тому частина земельної ділянки, що перебуває у власності ОСОБА_1, накладається на землю залізничного транспорту, яка перебуває у користуванні позивача. Проте позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним рішення Малехівської сільської ради 40 сесії 5 скликання від 27 липня 2010 року № 36 після спливу позовної давності, оскільки звернувся до суду більше ніж через 8 років після прийняття оскаржуваного рішення. Позивач не надав доказів на підтвердження того, що АТ "Українська залізниця" не мало об'єктивної можливості довідатися про оскаржуване рішення органу місцевого самоврядування, яке перебуває у загальному доступі, а тому з урахуванням поданої відповідачем заяви про застосування позовної давності у задоволенні позову необхідно відмовити з підстав, передбачених частиною
4 статті
267 Цивільного кодексу України (далі -
ЦК України).Короткий зміст та узагальнені доводи касаційної скарги і позиції інших учасниківУ листопаді 2020 року АТ "Укрзалізниця" звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати та ухвалити нове рішення про задоволення позову.
Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції безпідставно відмовив у задоволенні позову з підстав спливу позовної давності. У цій справі жоден із відповідачів не подавав заяви про застосування наслідків спливу позовної давності. Відповідно до принципу змагальності відповідач мусив довести, що інформацію про порушення можна було отримати раніше. Крім того, вимогу про зобов'язання повернути земельну ділянку необхідно розглядати як негаторний позов, який можна заявити впродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця відповідної земельної ділянки.Як на підставу касаційного оскарження заявник посилається на неврахування судом апеляційної інстанції висновків, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц (провадження № 14-96цс18), від 07 квітня 2020 року у справі № 372/1684/14-ц (провадження № 14-740цс19); Верховного Суду України від 17 лютого 2016 року у справі № 6-2407цс15, від 01 липня 2015 року у справі № 6-178гс15; Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 911/3210/17, від 08 травня 2018 року у справі № 911/2534/17.У січні 2021 року надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому Малехівська сільська рада просила касаційну скаргу АТ "Українська залізниця" залишити без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.На обґрунтування відзиву посилалася на те, що Малехівська сільська рада 04 жовтня 2018 року подала через канцелярію суду заяву про застосування наслідків спливу позовної давності, яка міститься в матеріалах справи. Позивач не обґрунтував та не давав доказів, які б чітко вказали на час, з якого йому стало відомо про порушення його права. Крім того, позивач обрав неефективний спосіб захисту, оскільки він мав звернутися до суду із віндикаційним позовом.Рух справи в суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 07 грудня 2020 рокувідкрито касаційне провадження за касаційною скаргою АТ "Українська залізниця" на підставі пункту
1 частини
2 статті
389 ЦПК України.Ухвалою Верховного Суду від 16 листопада 2021 року справу призначено до судового розгляду.МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНАПозиція Верховного СудуВідповідно до частини третьої статті
3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
Частиною
1 статті
402 ЦПК України встановлено, що у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням Частиною
1 статті
402 ЦПК України.Згідно з частиною
2 статті
389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частиною
2 статті
389 ЦПК України.Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної скарги та відзиву на неї, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми праваВідповідно до статті
263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному статті
263 ЦПК України. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Зазначеним вимогам рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції не відповідають.Суди встановили, що на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25 жовтня 2005 рок серії ВСЕ № 368708, реєстровий № 1-3109, рішення Малехівської сільської ради 40 сесії 5 скликання від 27 липня 2010 року № 36, ОСОБА_1 є власником земельної ділянки площею 0,0412 га.На підставі зазначених документів ОСОБА_1 виданий державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ № 874981.Земельна ділянка розташована на АДРЕСА_1.Цільове призначення земельної ділянки - ведення особистого селянського господарства.
Згідно з викопіюванням з інвентаризаційної карти с. Малехів 1972 року на АДРЕСА_1 зображена земельна ділянка, яка на цей час перебуває у приватній власності ОСОБА_1 (т. 1, а. с. 70)Відповідно до витягу з погосподарської книги № 2 за 1955-1957 роки Дублянської сільської ради від 05 вересня 2018 року № 1132/02-19 за домогосподарством на АДРЕСА_1, відповідно до погосподарського обліку 1955-1957 року, обліковувалось всього землі 0,26 га та житловий будинок 1942 року забудови (т. 1, а. с. 99).Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25 жовтня 2005 року випливає, що спадкоємцем зазначеного у заповіті майна ОСОБА_2, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, є ОСОБА_1. Спадкове майно складається із земельної ділянки площею 0,138 га, що знаходиться у с. Малехів, наданої для обслуговування житлового будинку, ведення особистого підсобного господарства, що належала померлому на підставі державного акта на право приватної власності на землю, виданого Малехівською сільською радою 10 жовтня 1998 року за ЛВ-м-617, зареєстрованого у книзі реєстрації державних актів за № 617 (т. 1, а. с. 101-102).Відповідно до довідки Малехівської сільської ради від 05 вересня 2018 року № 1137/02-19 згідно з книгою обліку сплати земельного податку за використання землі на території Малехівської сільської ради, за користування земельною ділянкою на АДРЕСА_1, площею 0,0412 га земельний податок не сплачувався, оскільки землекористувач звільнений від сплати земельного податку, є пенсіонером (т. 1, а. с. 100).20 січня 2017 року комісією у складі працівників залізниці під час обстеження земельної ділянки залізниці у межах с. Малехів виявлено, що на 20 км + 158 м - 20 км + 165 м перегону Рудно-Підбірці з правої сторони за ходом кілометрів від осі головної колії на відстані 10 м знаходиться сітчаста огорожа, що огороджує земельну ділянку, яка належить ОСОБА_1, при ширині смуги відведення залізниці 20,0 м від осі головної колії, встановленої відповідно до "Плану границ полосы отвода линии Рудно-Подборцы Львовской железной дороги от км 11+106 до км 20+534".
Площа перетину земельних ділянок становить 0,0067 га.На підтвердження права постійного користування землями смуги відведення АТ "Українська залізниця" надало план смуги відведення лінії Рудно-Підбірці Львівської залізниці в адміністративних межах Нестеровського (тепер - Жовківського) району Львівської області від 11 км+ 106 м до 20 км+ 534 м, який розроблений проєктною організацією Дорпроект Південно-Західної залізниці у 1962 році; внутрішній акт, з якого випливає, що комісія у складі головного інженера ВП "Кам'янка-Бузької дистанція колії" ОСОБА_3, інженера-землевпорядника ОСОБА_4 та старшого шляхового майстра ОСОБА_5 здійснила обстеження земельної ділянки в межах населеного пункту на території Малехівської сільської ради, де виявила, що на 20 км + 158 м - 20 км + 165 м перегону Рудно-Підбірці з правої сторони за ходом кілометрів від осі головної колії на відстані 10 м знаходиться сітчаста огорожа, що огороджує земельну ділянку, яка належить ОСОБА_1, при ширині смуги відведення залізниці 20,0 м від осі головної колії відповідно до "плану границ полосы отвода линии Рудно-Подборцы Львовской железной дороги от км 11+106 до км 20+534". Площа перетину земельних ділянок становить 0,0067 га.Відповідно до частини
1 статті
15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.Згідно з частиною
1 статті
16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.Статтею
41 Конституції України та статтею
319 ЦК України передбачено, що право власності є непорушним і право розпоряджатися майном належить лише власникові майна.
Відповідно до статті
321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.Статтею
327 ЦК України передбачено, що у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.Згідно зі статтею
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.Відповідно до статті
388 ЦК України випадки витребування майна власником від добросовісного набувача обмежені й можливі за умови, що майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, поза їх волею. Наявність у діях власника волі на передачу майна іншій особі унеможливлює витребування майна від добросовісного набувача.Положення статті
388 ЦК України застосовується як підстава позову про повернення майна від добросовісного набувача, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим шляхом, яке було відчужене третій особі, якщо між власником та володільцем майна не існує жодних юридичних відносин.
Згідно з частиною
1 статті
388 ЦК України власник має право витребувати своє майно із чужого незаконно володіння незалежно від заперечення відповідача про те, що він є добросовісним набувачем, якщо доведе факт вибуття майна з його володіння чи володіння особи, якій він передав майно, не з його волі. Власник має право витребувати майно у добросовісного набувача лише у випадках, вичерпний перелік яких наведено в частині
1 статті
388 ЦК України.У постанові від 11 лютого 2020 року у справі № 922/614/19 Велика Палата Верховного Суду зазначила: "50. Власник з дотриманням вимог статті
388 Цивільного кодексу України може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача. Для такого витребування не потрібно визнавати недійсними рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, які вже були реалізовані і вичерпали свою дію, оскаржувати весь ланцюг договорів та інших правочинів щодо спірного майна. 51. У спорах про витребування майна суд має встановити обставини незаконного вибуття майна власника на підставі наданих сторонами належних, допустимих і достатніх доказів.При статтею
60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" не вимагає встановлення судом таких обставин у іншій судовій справі, зокрема не вимагає визнання незаконними рішень, відповідно до яких відбулось розпорядження майном на користь фізичних осіб, у яких на підставі цих рішень виникли права. 52. Оскільки вимога про визнання наказів ГУ Держземагентства незаконними та їх скасування не є ефективним способом захисту, адже задоволення такої вимоги не призвело б до відновлення володіння відповідною земельною ділянкою, то така вимога не є нерозривно пов'язаною з вимогою про витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння. При цьому позивач у межах розгляду справи про витребування земельної ділянки із чужого незаконного володіння вправі посилатися, зокрема, на незаконність зазначених наказів без заявлення вимоги про визнання їх незаконними та скасування, оскільки такі рішення за умови їх невідповідності закону не тягнуть правових наслідків, на які вони спрямовані. 53. Подібні за змістом висновки сформульовані Великою Палатою Верховного Суду, зокрема, у постановах від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16 (провадження № 14-208цс18), від 22 січня 2020 року у справі № 910/1809/18 (провадження № 12-148гс19) щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, відступати від яких Велика Палата Верховного Суду не вбачає правових підстав".Відповідно до пункту
1 частини
1 статті
2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 березня 2019 року у справі № 911/3594/17 (провадження № 12-234гс18) зроблено висновок, що "за наявності державної реєстрації права власності за певною особою державна реєстрація права власності на це ж майно за іншою особою може бути здійснена за згодою цієї особи або за судовим рішенням, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно. Сама собою державна реєстрація права власності за певною особою не є безспірним підтвердженням наявності в цієї особи права власності, але створює спростовувану презумпцію права власності такої особи".
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 19 травня 2020 року у справі № 916/1608/18 (провадження № 12-135гс19) зазначено, що однією з підстав державної реєстрації права власності на нерухоме майно є рішення суду, яке набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно (пункт
9 частини
1 статті
27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"). Якщо право власності на спірне нерухоме майно зареєстроване за іншою особою, то належному способу захисту права відповідає вимога про витребування від (стягнення з) цієї особи нерухомого майна. Задоволення віндикаційного позову, тобто рішення суду про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, є підставою для внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; такий запис вноситься виключно у разі, якщо право власності на нерухоме майно зареєстроване саме за відповідачем, а не за іншою особою. Близькі за змістом висновки наведені, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16 (провадження № 14-208цс18), від 07 листопада 2018 року у справі № 488/5027/14-ц (провадження № 14-256цс18)".Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивач не надав належних доказів на підтвердження його позовних вимог.Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову з інших підстав, апеляційний суд посилався на те, що АТ "Українська залізниця" є належним користувачем спірної земельної ділянки відповідно до законодавства.Частина цієї земельної ділянки, що перебуває у власності ОСОБА_1, накладається на землю залізничного транспорту, яка перебуває у користуванні АТ "Українська залізниця". Тому наявні підстави для задоволення позову, проте, оскільки однією з вимог позивача є визнання недійсним рішення 40 сесії 5 скликання Малехівської сільської ради від 27 липня 2010 року № 36 у частині передачі у приватну власність спірної земельної ділянки ОСОБА_1, а позивач звернувся до суду з позовом лише 01 серпня 2018 року, то з урахуванням поданої відповідачем заяви про застосування позовної давності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог з підстав, передбачених частиною
4 статті
267 ЦК України.З такими висновками Верховний Суд погодитися не може з огляду на таке.
Серед способів захисту речових прав цивільне законодавство виокремлює, зокрема витребування майна з чужого незаконного володіння (стаття
387 ЦК України) й усунення перешкод у здійсненні права користування та розпоряджання майном (стаття
391 ЦК України). Вказані способи захисту можуть бути реалізовані шляхом подання віндикаційного та негаторного позовів відповідно. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття
256 ЦК України). Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (частина
1 статті
257 ЦК України).Вказані приписи поширюються, зокрема, на позови про витребування майна з чужого незаконного володіння. Натомість до позовів про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном позовна давність не застосовується, оскільки негаторний позов може бути пред'явлений позивачем доти, поки існує відповідне правопорушення. Предметом віндикаційного позову є вимога власника, який не є фактичним володільцем індивідуально-визначеного майна, до особи, яка незаконно фактично володіє цим майном, про повернення його з чужого незаконного володіння. Негаторний позов - це позов власника, який є фактичним володільцем майна, до будь-якої особи про усунення перешкод, які ця особа створює у користуванні чи розпорядженні відповідним майном. Позивач за негаторним позовом вправі вимагати усунути існуючі перешкоди чи зобов'язати відповідача утриматися від вчинення дій, що можуть призвести до виникнення таких перешкод. Означений спосіб захисту спрямований на усунення порушень прав власника, які не пов'язані з позбавленням його володіння майном. Визначальним критерієм для розмежування віндикаційного та негаторного позовів є наявність або відсутність в особи права володіння майном на момент звернення з позовом до суду (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 04 липня 2018 року у справі № 653/1096/16-ц (провадження № 14-181цс18)).У спорі з декількома належними відповідачами, в яких немає солідарного обов'язку (до яких не звернута солідарна вимога), один з них може заявити суду про застосування позовної давності тільки щодо тих вимог, які звернуті до нього, а не до інших відповідачів. Останні не позбавлені, зокрема, прав визнати ті вимоги, які позивач ставить до них, чи заявити про застосування до цих вимог позовної давності. Для застосування позовної давності за заявою сторони у спорі суд має дослідити питання її перебігу окремо за кожною звернутою до цієї сторони позовною вимогою, і залежно від установленого дійти висновку про те, чи спливла позовна давність до відповідних вимог. Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовних вимог, звернутих позивачем до того відповідача у спорі, який заявляє про застосування позовної давності. Тобто перш ніж застосувати позовну давність, суд має з'ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи було порушене право, за захистом якого позивач звернувся до суду.Якщо це право порушене не було, суд відмовляє у позові через необґрунтованість останнього. І тільки якщо буде встановлено, що право позивача дійсно порушене, але позовна давність за відповідними вимогами спливла, про що заявила інша сторона у спорі, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності у разі відсутності визнаних судом поважними причин її пропуску, про які повідомив позивач (див. постанову Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16 (провадження № 14-208цс18)).Велика Палата Верховного Суду у постанові від 14 листопада 2018 року у справі № 183/1617/16 (провадження № 14-208цс18) звернула увагу на те, що метою віндикаційного позову є забезпечення введення власника у володіння майном, якого він був незаконно позбавлений. У випадку позбавлення власника володіння нерухомим майном означене введення полягає у внесенні запису про державну реєстрацію за власником права власності на нерухоме майно. Однією з підстав державної реєстрації права власності на нерухоме майно є рішення суду, яке набрало законної сили, щодо права власності на це майно (частина
1 статті
27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"). Рішення суду про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння є таким рішенням і передбачає внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (пункти 115,143 постанови від 14 листопада 2018 року). У разі задоволення позовної вимоги про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння суд витребує таке майно на користь позивача, а не зобов'язує відповідача повернути це майно власникові.
Таке рішення суду є підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про державну реєстрацію за позивачем права власності на нерухоме майно, зареєстроване у цьому реєстрі за відповідачем (пункти 116,144 постанови від 14 листопада 2018 року). Можливість власника реалізувати його право витребувати майно від добросовісного набувача згідно зі статтею
388 ЦК України залежить від того, на якій підставі добросовісний набувач набув це майно у власність, а у разі набуття його за оплатним договором - також від того, як саме майно вибуло з володіння власника чи особи, якій власник це майно передав у володіння. Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках (частина
3 статті
388 ЦК України). Коло підстав, за яких власник має право витребувати майно від добросовісного набувача, є вичерпним (частини
1 -
3 статті
388 ЦК України). Задоволення вимоги про витребування нерухомого майна з незаконного володіння особи, за якою воно зареєстроване на праві власності, відповідає речово-правовому характеру віндикаційного позову та призводить до ефективного захисту прав власника. У тих випадках, коли має бути застосована вимога про витребування майна з чужого незаконного володіння, вимога власника про визнання права власності чи інші його вимоги, спрямовані на уникнення застосування приписів статей
387 і
388 ЦК України, є неефективними.Власник з дотриманням вимог статей
387 і
388 ЦК України може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача. Для такого витребування оспорювання наступних рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, договорів, інших правочинів щодо спірного майна і документів, що посвідчують відповідне право, не є ефективним способом захисту права власника.Аналогічні правові висновки викладені у постанові Верховного Суду від 22 вересня 2021 року у справі № 463/3724/18 (провадження № 61-4970св21), в якій колегія суддів дійшла висновку, що обраний позивачами спосіб захисту є неефективним та не відповідає змісту права, про порушення якого вони зазначають.Водночас у цій справі позивач просив визнати незаконним та скасувати рішення Малехівської сільської ради, скасувати державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, скасувати свідоцтво про право на спадщину, скасувати запис у поземельній книзі, скасувати державну реєстрацію права на земельну ділянку та зобов'язати усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою шляхом звільнення земельної ділянки. Проте такі вимоги не є необхідним та ефективним способом захисту порушених прав, що не приводить до їх поновлення.Належним способом захисту є вимоги про витребування спірного майна (віндикаційний позов), проте позивач з такими вимогами до суду не звертався.
З урахуванням наведеного заслуговують на увагу доводи відзиву про те, що позивач обрав неефективний спосіб захисту порушеного права. Оскільки задоволення вимоги про витребування нерухомого майна з незаконного володіння особи, за якою воно зареєстроване на праві власності, відповідає речово-правовому характеру віндикаційного позову та призводить до ефективного захисту прав власника. У таких випадках, коли має бути застосована вимога про витребування майна з чужого незаконного володіння, то вимога власника про визнання права власності чи інші його вимоги, спрямовані на уникнення застосування приписів статей
387,
388 ЦК України, є неефективними.Як на підставу касаційного оскарження посилається на неврахуваннявисновків, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц (провадження № 14-96цс18), від 07 квітня 2020 року у справі № 372/1684/14-ц (провадження № 14-740цс19); Верховного Суду України від 17 лютого 2016 року у справі № 6-2407цс15, від 01 липня 2015 року у справі № 6-178гс15, Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 911/3210/17, від 08 травня 2018 року у справі № 911/2534/17.Верховний Суд частково погоджується з такими доводами.У пункті 46 постанови від 07 квітня 2020 року у справі № 372/1684/14-ц (провадження № 14-740цс19) Велика Палата Верховного Суду зазначила, що зайняття земельної ділянки водного фонду з порушенням
ЗК України та
Водного кодексу України треба розглядати як не пов'язане з позбавленням володіння порушення права власності держави чи відповідної територіальної громади. У такому разі позовну вимогу про зобов'язання повернути земельну ділянку слід розглядати як негаторний позов, який можна заявити впродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця відповідної земельної ділянки водного фонду, тобто на вказану вимогу не поширюється позовна давність.Подібні висновки викладені також у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28 листопада 2018 року у справі № 504/2864/13 (провадження № 14-452цс18), від 12 червня 2019 року у справі № 487/10128/14 (провадження № 14-473цс18), від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14 (провадження № 14-364цс19), на які позивач посилається у касаційній скарзі.
Отже, доводи касаційної скарги про те, що позивачем заявлено негаторний позов, що унеможливлює застосування позовної давності, заслуговують на увагу.Проте Верховний Суд констатує, що у цій справі позивачем обраний спосіб захисту порушеного права, який є неефективним.Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій указаного до уваги не взяли, неправильно застосували до спірних правовідносин норми матеріального права, не звернули уваги на те, що обраний спосіб захисту порушеного права є неефективним, що унеможливлює застосування наслідків спливу позовної давності як підстави для відмови у позові.Застосування положень про позовну давність та відмова в позові з цієї підстави здійснюється в разі, коли суд попередньо встановив наявність порушеного права, на захист якого подано позов, та обґрунтованість і доведеність позовних вимог (постанова Великої Палати Верховного Суду від 04 грудня 2018 року у справі № 910/18560/16 (провадження № 12-143гс18)).Тому Верховний Суд вважає за необхідне частково задовольнити вимоги касаційної скарги, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасувати, ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.
Водночас необґрунтованими є посилання заявника на неврахування висновків, викладених Верховним Судом України у постановах від 17 лютого 2016 року у справі № 6-2407цс15, від 01 липня 2015 року у справі № 6-178гс15, Верховним Судом у постановах від 15 травня 2018 року у справі № 911/3210/17, від 08 травня 2018 року у справі № 911/2534/17, відповідно до яких, під час вирішення питання щодо застосування позовної давності позивач повинен довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, а відповідач, навпаки, мусить довести, що інформацію про порушення можна було отримати раніше. Оскільки у цій справі позивач обрав спосіб захисту порушеного права, який є неефективним, тому саме із вказаної підстави необхідно відмовити у задоволенні позову.Доводи касаційної скарги про те, що відповідачі не подали заяв про застосування наслідків спливу позовної давності, спростовуються матеріалами справи, в яких міститься заява Малехівської сільської ради про застосування позовної давності (т. 1, а. с 104-105), проте не мають значення для правильного вирішення справи з підстав обрання позивачем неефективного способу захисту порушеного права.Висновки за результатами розгляду касаційної скаргиЗа змістом частин
1 ,
2 статті
412 ЦПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.З урахуванням наведених мотивів Верховний Суд вважає за необхідне рішення Жовківського районного суду Львівської області від 29 березня 2019 року та постанову Львівського апеляційного суду від 06 жовтня 2020 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити із наведених у мотивувальній частині цієї постанови підстав.
Згідно з частиною
13 статті
141 ЦПК України, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанцій, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.Оскільки в цьому випадку за результатами касаційного перегляду вимоги заявника по суті не задовольняються, розподіл судових витрат Верховний Суд не здійснює.Керуючись статтями
400,
409,
412,
416,
419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного судуПОСТАНОВИВ:Касаційну скаргу Акціонерного товариства "Українська залізниця" задовольнити частково.
Рішення Жовківського районного суду Львівської області від 29 березня 2019 року та постанову Львівського апеляційного суду від 06 жовтня 2020 року скасувати.У позові Акціонерного товариства "Українська залізниця" до Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області, ОСОБА_1 про визнання незаконним та скасування рішення Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області, скасування державного акта на право приватної власності на земельну ділянку, скасування свідоцтва про право на спадщину за заповітом, зобов'язання державного кадастрового реєстратора скасувати запис у поземельній книзі щодо земельної ділянки, скасування державної реєстрації права на земельну ділянку та зобов'язання усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою відмовити.Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.Головуючий О. В. СтупакСудді: І. Ю. Гулейков
А. С. ОлійникС. О. ПогрібнийВ. В. Яремко